Наследственная правоспособность

Наследственная правосубъектность: понятие и содержание

Наследственная правоспособность

Бахмуткина К.Ю., соискатель кафедры гражданского права и процесса Коломенского государственного педагогического института.

Категория “правосубъектность” является одной из основополагающих в теории права. Лексическое значение данного термина складывается из двух словообразующих корней – “право” и “субъект” и охватывает собой все, что связано с возможностью являться носителем прав, обязанностей, участвовать в правоотношениях.

Таким образом, правосубъектность наиболее тесно связана с понятием правового положения, поскольку обусловливает его содержание, исходя из сущностных особенностей того или иного субъекта, этапа осуществления им своего субъективного права или исполнения обязанности.

Законные интересы, права, свободы, юридические обязанности и ответственность выступают необходимыми составляющими правового положения, находясь в диалектической взаимосвязи между собой.

Не разделяя мнения о целесообразности включения в структуру правового статуса правоспособности, дееспособности, а также деликтоспособности, подчеркнем, что они составляют содержание правосубъектности и охватывают главным образом саму возможность обладания правами и обязанностями, способность их осуществления и приобретения новых, а также привлечения к ответственности.

Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юрист, 2004. С. 420.

Исходя из смысла ст. 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), обладателями наследственно-правового статуса могут стать любые субъекты не только гражданского, но и международного публичного права.

Вполне очевидно, объем гражданской правосубъектности названных лиц отличается, что обусловлено разнообразием их сущностных характеристик.

Для обладания правовым статусом наследника необходимо иметь право на наследственные права, которое, в свою очередь, имеет ряд отличий от гражданской правоспособности в силу специфики самого наследственного права.

Так, гражданская правоспособность – это принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в способности иметь любые допускаемые законом гражданские права и обязанности .

При этом принцип равенства правоспособности не предполагает безусловного совпадения ее объема у различных категорий граждан . гражданской правоспособности приводится в ст. 18 ГК РФ. Исходя из содержания приведенной выше статьи, наследственная правоспособность является составным элементом гражданской правоспособности и носит отраслевой характер. Законодатель предусматривает право наследовать и завещать имущество. Наследственная правосубъектность включает наследственную правоспособность, наследственную дееспособность, наследственную деликтоспособность.

Гражданское право. Т. 1. Общая часть: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 148.
Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 398.

Отметим, для всех субъектов наследственного права установлены единые правила наследования. Возможность (иными словами – способность, право) являться субъектом права наследования безусловна.

Фактическое обладание различными категориями субъектов права наследования способностью иметь наследственные права и обязанности не зависит от их сущностных особенностей. Так, изначально наследственная правоспособность определенных в ст. 1116 ГК РФ лиц тождественна, что совершенно нехарактерно для гражданской правоспособности.

Единственным принципиальным отличием в правоспособности субъектов права наследования является основание призвания к правопреемству. Тем не менее в рассуждениях о самой возможности иметь юридический статус наследника оно как таковое не играет значительной роли.

Следовательно, мы вполне справедливо можем утверждать, что законодатель устанавливает исчерпывающий круг субъектов наследственного права, ни один из которых не имеет по отношению к другому каких-либо преимуществ. Необходимым обстоятельством выступает факт нахождения в живых (для юридических лиц – существования) на момент открытия наследства.

Важным исключением из этого правила, четко оговариваемым в законе, является включение в круг граждан, которые могут призываться к наследственному правопреемству, лиц, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.

Это предполагает, что ребенок, еще не появившись на свет, уже выступает обладателем права наследования, например по завещанию, а значит, является субъектом права наследования. Однако профессор С.Н. Братусь полагает, что ребенок в утробе матери не является субъектом права наследования. Закон охраняет его право как будущего, возможного субъекта права .

Полагаем, что называть еще не родившегося ребенка полноценным обладателем наследственного права необходимо очень осторожно. Безусловно, такая возможность иметь право наследования ребенка не является таким же безоговорочным, как, например, право находящегося в живых гражданина.

Тем не менее оно имеет место быть, представляя собой “спящую” возможность являться правопреемником, равнозначную праву любого другого правопреемника, которое также охраняется законом. Вот только дальнейшее существование и реализация такого субъективного права зависит от одного условия – рождения живым после открытия наследства.

Достаточно подчеркнуть, что это обстоятельство представляет собой уникальную особенность исключительно наследственного права, поскольку отечественная цивилистическая доктрина исходит из принципа возникновения правоспособности с момента рождения физического лица (п. 2 ст. 19 Конституции РФ , ст.

17 ГК РФ), на что неоднократно обращалось особое внимание различными авторами . Отметим, что законодатель не оговаривает возраст граждан, которые могут быть призваны к наследованию. Следовательно, эта характеристика для способности обладать наследственными правами и обязанностями не имеет правового значения, и все лица, которые могут стать правопреемниками, изначально обладают по отношению друг к другу одинаковой наследственной правоспособностью. Следовательно, содержание правосубъектности носителей права наследования сводится к возможности иметь права и обязанности, то есть к правоспособности.

Источник: https://WiseLawyer.ru/poleznoe/32105-nasledstvennaya-pravosubektnost-ponyatie-soderzhanie

Основы наследственного права: понятие, источники, субъекты, общие положения

Наследственная правоспособность
Определение 1

Наследственное право – совокупность норм права, которые регулируют общественные отношения в области наследования, а именно отношения, связанные с переходом имущества умершего лица к тем, кто наследует в законном порядке или по завещанию.

Наследственное право – уникальная часть правовых отношений, в которых одним из участников является умершее лицо, оставившее какое-либо имущество. Необходимость решения вопросов наследства возникает сразу после смерти человека.

Главным документом, на который ориентируется наследственное право является Конституция, где закреплено право наследования и сказано, что государство дает гарантию перехода права собственности от того, кто оставляет наследство к тому, кто его получает, также государством гарантируется право передавать в наследство любое имущество, принадлежащее наследодателю.

Отношения в этой области регулируются также федеральными законами, в том числе ГК РФ, СК РФ, Законом о нотариате и другими НПА.

Принципы наследственного права

Основы наследственного права выстроены на двух основных и нескольких сопутствующих принципах. К главным принципам относятся принципы:

  • свободы наследования, суть его в том, что собственник имеет право выбрать наследника, для этого он должен по собственной воле оформить завещание в соответствии со своим выбором. Можно не делать завещательных распоряжений вообще, тогда имущество перейдет к наследникам в законном порядке;
  • охраны интересов семьи и обязательных наследников. В законодательстве выделены обязательные или необходимые наследники. В любом случае, даже если их нет в завещании, они будут наследовать определенную долю наследства.

Сопутствующими являются следующие принципы:

  • универсальности наследственного правопреемства;
  • свободы выбора, наследники могут вступить в права наследования, могут отказаться от наследства;
  • охраны наследства от посягательств противоправного характера;
  • свободы завещания.

Первый принцип нашел отражение в ГК РФ в ст. 1110, где закреплено следующее положение:

Замечание 1

Наследство переходит к другим лицам в порядке универсального преемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Исходя из этого принципа следует, что тот, кто наследует замещает того, кто оставляет наследство во всех правоотношениях. Исключение составляют строго личные отношения. Наследник получает не отдельные права и обязанности, а комплекс правоотношений. Отказаться от обязанностей и принять только права невозможно.

Второй принцип определяет, что наследник вправе принять любое решение в отношении наследства. Если его воля подвергается воздействию извне, изъявление воли может быть признано недействительным по законодательству.

Принцип охраны наследства говорит о том, что при регулировании наследственных правоотношений должны быть приняты все меры для сохранности состава наследства. Эти функции выполняют нотариусы и другие должностные лица, участвующие в процедуре.

Принцип свободы завещания говорит о праве завещателя по своему желанию завещать любое имущество, любым образом определять доли наследников, лишить наследника наследства, отменять или изменять завещание, составлять несколько завещаний.

Опиши задание

Наследодатель

Определение 2

Наследодатель – это лицо, чье имущество переходит в порядке наследования после его смерти.

Наследодателем может быть только физическое лицо, включая недееспособных и не достигших совершеннолетия граждан при форме наследования по закону, где основанием для наследования является факт смерти человека, а не волеизъявление.

Определение 3

Завещатель – наследодатель, сделавший при жизни завещательные распоряжения.

От возраста зависит не возможность перехода имущества к наследникам, а возможность оставлять завещание. В момент совершеннолетия возникает полная правоспособность человека. С 18 лет у него появляется возможность оставлять завещание. До наступления совершеннолетия лицо может быть наследодателем только по закону.

Оставлять завещание не имеют права граждане, лишенные дееспособности судом по причине психического расстройства.

Наследник

Определение 4

Наследник – это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

Гражданский кодекс в ст. 1116 устанавливает, кто может призываться к наследованию. Это граждане, которые живы в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Наследниками по завещанию могут быть юр. лица, которые функционируют в день открытия наследства: РФ, субъекты РФ, муниципалитеты, иностранные государства и пр.

При наследовании по закону РФ может быть наследником только при наследовании выморочного имущества.

Существует такое понятие как «недостойные наследники».

От наследования отстраняются лица, которые совершили действия противоправного характера, направленные против наследодателя, кого-то из наследников или противодействовали осуществлению последней воли человека, который оставляет наследство, закрепленной в завещании, способствовали изменению доли наследства в свою пользу. Если данные обстоятельства нашли подтверждение в суде, граждане, совершившие подобные действия, отстраняются от получения наследства.

Недостойными наследниками являются родители, лишенные родительских прав, и граждане, которые злостно уклонялись от исполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя.

Недостойными наследниками могут быть признаны те граждане, которые имеют долю в наследстве обязательного характера.

Лицо, отстраненное от наследования, обязано вернуть все имущество, которое получено им без оснований, и относящееся к наследственному имуществу.

Источник: https://Zaochnik.com/spravochnik/pravo/nasledstvennoe-pravo-rossii/osnovy-nasledstvennogo-prava/

Тема 2. Субъекты наследования и их правовой статус

Наследственная правоспособность

Ключевые слова:наследование,институт собственности,наследники, легагизация, нотариус, нотариат, завещание, комплексный институт права.

Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Поскольку наследственное право является подотраслью гражданского права, в структуре наследственного правоотношения, как и в другом гражданском правоотношении, можно выделить три элемента – субъект, объект и содержание.

Субъект права – широкая категория правоведения, означающая правовое положение (статус) кого-либо и характеризующая совокупность прав и обязанностей в обществе, основанную на законе. Правовой статус субъекта неразрывно связан с его правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.

Наследственная правоспособность производна от гражданской. Субъект наследственного права должен обладать способностью иметь соответствующие права и обязанности.

Обладание такой способностью также является его отдельным субъективным правом.

В связи с этим вполне справедливо говорить о наличии у наследников как субъектов права наследования определенного статуса, составными элементами которого являются права, свободы, обязанности и ответственность.

Для того чтобы реализовать правосубъектность, необходимо вступить в правоотношение. Субъектом права может быть всякий, кто способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он ими или нет.

Понятие субъекта, или участника, правоотношения более узкое по сравнению с понятием субъекта .Это можно подтвердить возможностью составить завещание в пользу несовершеннолетнего.

Ясно, что от имени ребенка и в его интересах в наследственных правоотношениях будет выступать его законный представитель. Но все права и обязанности возникают у самого представляемого.

Следовательно, в данном примере несовершеннолетний выступает как субъект права, а его законный представитель – как участник наследственно-правовых отношений (субъект правоотношения).

Существует довольно много определений наследственного правоотношения. Но в любом случае это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица.

В этот комплекс входят отношения из факта открытия и принятия наследства, отказа от него, по исполнению завещания и др.

Более узкое понимание предполагает наличие двух правоотношений: первое возникает из открытия наследства, а второе – по воле наследников, с принятием наследства. Все эти определения объединяет одно – возникают они в связи со смертью гражданина.

В силу этогонаследственное правоотношение определяется как отношение по переходу после смерти лица его имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием или правилами наследования по закону.

Для субъекта правоотношения, в отличие от носителя права, наряду с правоспособностью существенную роль играют такие категории, как «дееспособность» и «деликтоспособность».

Это связано с тем, что круг носителей права наследования гораздо шире, чем субъектов наследственных правоотношений, поскольку в качестве последних не могут выступать лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся после открытия наследства, лица, признанные ограниченно дееспособными либо недееспособными, а также субъекты, в отношении которых нет основания наследования.

разграничение данных категорий имеет большое значение, поскольку не всякий носитель наследственного права может быть субъектом правоотношения (зачатый при жизни, но еще не родившийся ребенок на момент открытия наследства, несовершеннолетний, недееспособный).

Лиц, которые могут быть участниками наследственных правоотношений (субъект правоотношения), значительно больше, чем субъектов наследственного права, но у них не возникает прав и обязанностей в отношении наследственного имущества.

Непременным обстоятельством выступает лишь факт нахождения в живых (для юридических лиц – существования) в момент открытия наследства, за исключением ребенка, который еще не появился на свет.

Наследники являются субъектами наследственного права. Фигура наследодателя вызывает неоднозначное толкование. Большинство авторов придерживаются мнения, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.

Любой гражданин может воспользоваться своим правом составить завещание, нотариально удостоверить его в соответствии с законом, назначить душеприказчика, определить круг достойных и недостойных наследников, совершить иные действия по распоряжению своим имуществом на случай смерти. Но этот гражданин в законе именуется как завещатель. А термин «наследодатель» применим только к умершему гражданину, и этот гражданин уже не обладает правоспособностью, что является характерной чертой субъекта права. Из данного выше определения наследственного правоотношения следует, что оно возникает в случае смерти. Иными словами, смерть наследодателя – это причина возникновения наследственного правоотношения, а ввиду отсутствия у умершего лица правоспособности и дееспособности, он не является субъектом права.

Завещатель также не субъект наследственного правоотношения, а его участник, поскольку он реализует свои полномочия до его возникновения.

Таким образом, наследодатель не является субъектом наследственного правоотношения, как и завещатель.

Если же принимать мнение о том, что наследодатель все же является субъектом наследственного правоотношения, то в этот же круг нужно включить и граждан, которые зачаты при жизни наследодателя и еще не родились после открытия наследства.

Но закон прямо говорит о том, что эти граждане должны родиться живыми после открытия наследства. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых после открытия наследства. Имеются в виду лица, которые могут стать наследниками и по завещанию, и по закону.

Говоря о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать срок зачатия. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.

В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными.

«Абсолютно недостойные наследники» не могут участвовать в наследственном правоотношении, даже если на это согласны и этого желают остальные наследники или кредиторы.

«Относительно недостойные» наследники участвуют в наследственном правоотношении, если на это согласны и не выразили свое несогласие в активной форме остальные наследники. В отсутствии завещания в силу вступают правила наследования по закону.

Основаниями наследования по закону являются кровное, семейное родство, иждивение и указание закона (наследование государства).

Наследников одной очереди можно условно назвать поголовными, а наследников по праву представления – поколенными.

Поголовными являются наследники:

• первой очереди – дети, супруг и родители наследодателя;

• второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и матери;

• третьей очереди – дяди и тети наследодателя;

• четвертой очереди – прабабушки и прадедушки наследодателя;

• пятой очереди – двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя;

• шестой очереди – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя;

• седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследниками по закону являются и нетрудоспособные иждивенцы. Законодатель уравнивает их с полноценными наследниками, говоря о том, что нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При этом существуют некоторые особенности:

– к моменту открытия наследства они являлись нетрудоспособными;

– не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении;

– они наследуют независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

– не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследству;

– при отсутствии других наследников по закону наследуют самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди.

Законом определен круг лиц, которые являются обязательными наследниками, т.е. теми, кто наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону – обязательная доля. На обязательную долю имеют право несовершеннолетние, нетрудоспособные наследники первой очереди, иждивенцы умершего:

– несовершеннолетние дети наследодателя;

– нетрудоспособные дети наследодателя;

– нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

– нетрудоспособные иждивенцы.

Государство становится собственником в силу прямого указания закона при наличии юридических фактов, предусмотренных законом:

• смерть наследодателя и открытие наследства;

• отсутствие (отказ, лишение права наследования) наследников по закону и по завещанию в отношении всего наследственного имущества или его части.

Бесхозяйным может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

https://www.youtube.com/watch?v=1uMCgXFNqig\u0026list=PLd16MNw33FYxLjgczzKP2zyJ-5ZAupfeJ

Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя.

Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует.

Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.

Следующая группа наследников – юридические лица. Они, как известно, могут выступать самостоятельными субъектами различных видов универсального правопреемства. Примерами таковых являются формы их реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.

Кроме того, действующее гражданское законодательство наделяет организации правом участвовать и в наследственном правопреемстве, которое также носит универсальный характер.

В таких случаях правовая ситуация организации-предшественника так или иначе должна перейти к организации-преемнику в целом.

Порядок призвания юридических лиц к наследству имеет и характерные особенности, которые обусловлены юридической сущностью анализируемой группы правопреемников. Единственным основанием призвания организаций к наследству выступает составленное в установленной форме завещание.

Необходимо подчеркнуть, что одним из обязательных условий призвания к наследованию организации (это относится и к остальным субъектам наследования) выступает наличие у нее правоспособности, которая возникает с момента создания, т.е. со дня регистрации.

Не вызывает сомнения, что наличие общей или специальной правоспособности не имеет значения для факта призвания организации к наследованию. Кроме того, не играют существенной роли в этом смысле и организационно-правовая форма юридического лица, и основная цель его деятельности.

Следовательно, вполне допустимо оставить завещание в пользу религиозной организации.

Организации призываются к наследованию только при наступлении определенных юридических фактов:

1) наличие составленного в установленной законом форме завещания;

2) смерть наследодателя;

3) существование юридического лица в момент открытия наследства.

Если же организация, которой умерший гражданин оставил свое имущество, ликвидирована, нотариус должен отказать в принятии завещания. Наследование должно осуществляться на основании закона.

Сложнее дело обстоит в случаях ее реорганизации, произошедшей место после составления завещания, если оно не было изменено до открытия наследства.

Как известно, в результате слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования реорганизуемое юридическое лицо перестает существовать вследствие того, что его права и обязательства переходят к правопреемнику.

Таким образом, возникает иное юридическое лицо или несколько лиц, в то время как непосредственная воля завещателя была направлена на оставление имущества изначально существовавшей организации. В связи с этим может возникнуть проблема определения наследника.

В некоторых случаях это может привести к тому, что не будет учтена действительная воля наследодателя.

Для разрешения данной проблемы в законодательстве можно установить какие-либо сроки для использования возможности изменения завещания, связанные с тем, что любая реорганизация юридического лица, завершающаяся его государственной регистрацией и внесением в реестр, требует продолжительного времени.

Другое дело, если реорганизация проведена задолго до открытия наследства и наследодатель мог изменить завещание, но не сделал этого, в этом случае нотариус должен отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство.

https://www.youtube.com/watch?v=KIEKahKtP1U\u0026list=PLd16MNw33FYxLjgczzKP2zyJ-5ZAupfeJ

Все перечисленные наследники являются субъектами наследственного права. В связи с открытием наследства у них возникают права и обязанности, которые они могут реализовать или нет.

Но есть и другая группа субъектов наследственного правоотношения, о чем уже говорилось выше, которую правильнее именовать участниками рассматриваемых правоотношений.

Это лица, которые вправе, а в некоторых случаях обязаны участвовать в наследственных правоотношениях, обеспечивая реализацию прав наследников. Речь идет, например, о законных представителях не родившихся, но зачатых при жизни наследодателя, несовершеннолетних или недееспособных наследников.

При реализации воли наследодателя большая роль принадлежит душеприказчику, который может быть наделен большим объемом прав и обязанностей.

Реализации прав наследников должны способствовать специальные органы, уполномоченные законом на определенные действия в связи с открытием наследства. Большая роль в данном случае отводится нотариусам.

Помимо этого, в случае возникновения наследственных споров участником наследственных правоотношений выступают судебные органы.

Перечень участников наследственных правоотношений широк и он не исчерпывающий, в отличие от субъектов наследственного права.

Источник: https://studopedia.ru/4_12310_tema--sub-ekti-nasledovaniya-i-ih-pravovoy-status.html

Наследственная правоспособность

Наследственная правоспособность

Правом быть наследником умершего обладали не все физические или юридические лица (см. «Завещательная правоспособность»).

Не наследовали:

  • иностранцы,
  • рабы,
  • юнианские латины, если они не станут римскими гражданами в течение 100 дней после открытия наследства,
  • лица, осужденные за преступления,
  • отступники (apostatae) и еретики (haeritici),
  • сыновья государственных изменников.

Ограничены в праве получить наследство (capacitas) были:

1. холостяки (caelibes) не могли наследовать по завещанию, если не вступят в брак в течение 100 дней со дня открытия наследства

2. бездетные (orbi), т. е. римские граждане, имеющие менее 3-х детей, вольноотпущенники, имеющие менее 4-х детей, наследовали по завещанию не более половины завещанного им имущества,

3. проститутки и актрисы – «постыдные женщины» (feminae probrosae).

При Юстиниане в связи с изменением взглядов на бездетность и безбрачие эти ограничения были отменены. (Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домицилия Ульпиана / Перевод с латинского Е. М. Штаерман. М. 1998. С. 65-67)

Недостойные наследники

Недостойным наследником (indignus) считалось лицо, совершившее в отношении наследодателя или его памяти тяжкие проступки:

  • убийство наследодателя (покушение на убийство),
  • невозбуждение судебного преследования лиц, повинных в смерти наследодателя,
  • создание препятствий для пыток рабов, которые применялись к ним с целью найти убийцу,
  • тяжкие обвинения, выдвинутые против наследодателя при его жизни (обвинения, влекущие за собою infamia),
  • применения насилия по отношению к наследодателю с целью повлиять на его завещательное волеизъявление,
  • если наследник бросил умалишенного наследодателя на произвол судьбы,
  • неосновательные попытки опорочить завещание наследодателя как подложное или изменить его в свою пользу.

Следует иметь в виду, что недостойный наследник не наследует даже в том случае, если он включен в завещание. Все, что он приобрел по завещанию, обращается в пользу фиска. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 320-321)

Наследование по завещанию

1. Первоначально римляне знали только наследование по закону, поскольку сами отношения собственности не были ещё развиты в достаточной степени. Домовладыка, pater familiae, не был собственником имущества семьи в современном смысле этого юридического понятия.

Его статус ничем не ограниченного распорядителя семейного имущества был во многом номинальным. Он был, говоря в современных правовых категориях, управляющим имуществом семьи (Боголепов Н. П.

Формальные ограничения свободы завещания в римской классической юриспруденции // Учёные записки императорского Московского университета. Отдел юридический. Вып. 1. М. 1881. С. 20)..

С развитием права собственности взгляд на семейное имущество стал меняться в сторону признания больших прав за домовладыкой в отношении распоряжения фамильным имуществом, ярким проявлением чего и было признание права распорядиться имуществом на случай смерти.

Римляне определяли завещание как «правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти» testamentum est mentis nostrae justa contestatio in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat (D. 20. 1. 1).

Завещание совершалось в специально установленной форме: «Пусть Тиций будет моим наследником, я назначаю наследником Тиция» – Titius heres meus esto; Titius heredem esse iubeo.

Для того чтобы завещание имело правовые последствия нужно было:

  • совершить его в надлежащей форме,
  • чтобы наследодатель и наследник обладали соответствующим видом завещательной правоспособности (testamenti facio activa и testamenti facio passiva). Причем в полоть до открытия наследства никто из участников сделки не должен был быть подвержен capitis deminutio.

Форма завещания

testamentum comitiis calatis совершалось в устной форме на народном собрании, которое проходило два раза в год, по куриатным комициям (собраниям по куриям). Наследодатель сначала произносил само распоряжение, а затем обращался к римскому народу с просьбой быть свидетелем его волеизъявления.

testamentum in procinctu совершалось в устной форме перед войском, отправлявшимся в поход.

Завещания testamentum comitiis calatis и testamentum in procinctu носили публично-правовой характер (Покровский И. А. История римского права. СПб. 1998. С. 494-497).

Главными недостатками этих завещаний были:

  • гласность – содержание завещания становилось известным самому широкому кругу лиц,
  • ограниченные возможности по времени совершения (2 раза в год на народном собрании и ad hoc перед войском),
  • лица, которые не могли присутствовать на собрании, фактически лишались возможности распорядиться имуществом с помощью завещания. Так, старики и больные не могли завещать in procinctu.
  • их совершение допускалось только в случае отсутствия законных наследников.

Частные завещания стали совершаться с помощью манципации под видом договора купли-продажи (testamentum per mancipationem; testamentum per aes et libram).

При пяти свидетелях и весовщике (libripens) завещатель совершал мнимую продажу и передавал с помощью mancipatio «покупателю» (familiae emptor) свое имущество, с тем, чтобы тот после его смерти распорядился этим имуществом, как указал завещатель в специальном дополнительном распоряжении (nuncupatio) (Gai. II.

104) (Институции Гая // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М. 1997. С. 58). «Покупатель» формально становился квиритским собственником манципируемого имущества в результате договора купли-продажи.

Единственным отличием от обычного договора купли-продажи было то, что «продавец» (завещатель) определял судьбу своего имущества путем указания, кому, что и в каких пропорциях должен был передать после его смерти «покупатель», выступавший в качестве hereditas loco.

Дальнейшая эволюция завещания шла по пути сокращения продажной формулы и акцентировании основного внимания на добавлении к договору, пока не выработалась практика совершения завещательных распоряжений как совершенно самостоятельной сделки.

Теперь в устной форме совершалась только mancipatio, а nuncupatio стала письменным завещанием, подписанным 5 свидетелями, весовщиком и «покупателем», и получила самостоятельное юридическое значение.

Претор стал давать защиту завещанию, заверенному подписями 7 свидетелей, не придавая уже никакого значения, соблюдались ли формальные требования при mancipatio и nuncupatio.

Чтобы сделать завещание закрытым, была введена письменная форма в виде tabulae testamenti. Таблички перевязывались шнурком и скреплялись подписями и печатями всех участвующих в mancipatio: завещателя, familiae emptor, пяти свидетелей и libripens.

Общая эволюция этого вида завещания шла по пути уменьшения реальных правомочий familiae emptor, который просто фигурирует по названию в подражание древнему праву (Gai. II. 103). (Институции Гая // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая.

Дигесты Юстиниана. М. 1997. С. 57-58)

Письменная форма завещания (testamentum per scripturam factum) во второй половине республиканского периода при завещании с помощью mancipatio представляется претору более предпочтительной.

Претор давал bonorum possessio secundum tabulas testamenti тому, кто предъявит письменное завещание с семью подписями и печатями (Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. 1948. С. 243-244).

Такое завещание, свободное от формализма testamentum juris civilis, стали называть «преторским завещанием» (testamentum jure praetorio).

С 439 г. приобретает силу любое завещание, подписанное и скрепленное печатями семи свидетелей (testamentum septem signis signatum). В это время продолжает существовать и устная форма завещания, совершенного завещателем в присутствии семи свидетелей.

Процесс составления завещания должен проходить без перерыва (uno contextu) и в присутствии всех свидетелей (unitas actus).

Постепенно утверждается менее формальный порядок совершения завещания – testamentum imperfectum – завещание в пользу законных наследников, не требующее присутствия всех 7 свидетелей и соблюдения формальностей:

  • testamentum holographum – олографическое завещание, написанное полностью самим завещателем (не нуждалось в свидетелях),
  • testamentum allographum – аллографическое завещание, написанное другим лицом вместо завещателя.

С конца III в. появляются новые публичные формы завещания:

  • завещание, совершенное перед судом (testamentum apud acta conditum),
  • завещание, переданное в суд на хранение (testamentum judici oblatum),
  • завещание, переданное на хранение императору (testamentum principi oblatum).

Имелись и специальные формы завещания.

1. Завещание слепого (testamentum caeci), немого (testamentum muti), глухого (testamentum surdi) совершались при участии нотариуса (tabularius) или ещё одного, восьмого, свидетеля.

2. Завещание неграмотного подписывалось рукоприкладчиком (octavus subscriptor).

3. Во время эпидемии при совершении завещания делалось отступление от принципа unitas actus и допускалось присутствие не всех свидетелей одновременно (testamentum pestis tempore conditum).

4. Для засвидетельствования завещания, совершенного в сельской местности, требовалось 5 свидетелей (testamentum ruri conditum).

5. Завещание, где указывались только дети завещателя, могло быть совершено при 5 свидетелях. Требовалось написать дату совершения завещания, имена наследников и причитающиеся им доли наследства (testamentum parentum inter liberos).

6. Солдаты не были связаны какой-либо формой завещания. Солдатское завещание testamentum militis можно было совершить только во время военных действий. По общему правилу оно действовало пока продолжалась военная служба завещателя и ещё год после увольнения завещателя со службы. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 194-221)

Разнообразие обычаев народов, входивших в состав Римской империи, привело к появлению таких завещаний, которые ранее не были известны римскому праву:

testamenta simultanea – завещания, содержащие в себе посмертное волеизъявление двух и более лиц,

testamenta reciproca – взаимные завещания, когда лица (обычно супруги) назначали друг друга своими наследниками.

testamenta correspectiva – корреспективные (взаимосвязанные) завещания, когда действительность одного завещания была связана с действительностью другого (Синайский В. И. Русское гражданское право. М. 2002. С. 557-558).

3. Завещательная правоспособность. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 20-33)

Активная завещательная правоспособность – право совершать завещательные распоряжения (testamenti factio activa или jus testamenti faciendi). Ею обладали только совершеннолетние римские граждане – мужчины.

Не обладали testamenti factio activa:

  • intestabiles, т. е. лица, отказавшиеся подтвердить факт совершения сделки, хотя в действительности они были её свидетелями,
  • пасквилянты (carmen famosum),
  • peregrini – иностранцы,
  • furiosi – безумцы,
  • prodigi – расточители,
  • отступники (apostatae) и еретики (haeritici) – с принятием христианства,
  • женщины вплоть до II в. вообще были лишены права составления завещания. С этого времени с согласия опекуна женщина могла совершить завещание. Только после упразднения опеки над женщинами уже в эпоху Юстиниана они приобрели право совершать завещание наравне с мужчинами.

Из других категорий лиц ограничены в testamenti factio activa были

  • servi publici – государственные рабы, которым предоставлялось право распорядиться только половиной своего имущества,
  • personae in potestate могли распорядиться на случай смерти только приобретенным на воинской или государственной службе имуществом (peculium castrense и quasi castrense).

Пассивная завещательная правоспособность (testamenti factio passiva) – право быть назначенным наследником по завещанию. Наследником мог быть любой римский гражданин. Если наследником назначался раб, то с момента смерти своего хозяина он становился свободным и считался heres necessarius.

Обратите внимание на то, что не все юридические лица обладали testamenti factio passiva. Наследовать могли:

1. фиск,

2. городские общины по преторскому завещанию,

3. благотворительные учреждения.

Частные корпорации могли наследовать завещанное им имущество только в том случае, если им была дана такая привилегия императором.

Не обладали testamenti factio passiva

  • все те лица, которые были лишены testamenti factio activa,
  • так называемые personae incertae «неопределенные лица» – лица, которых завещатель объективно не мог представить себе как некую индивидуальность, и, в частности, postumi. Однако по прошествии времени цивильное право стало допускать назначение всех sui postumi (см. «Римское право. Лица»). Преторское право стало допускать назначение наследников и alieni postumi,
  • по общему правилу женщины не могли быть наследниками. Согласно lex Voconia (169 г. до н. э.), только весталка могла стать наследницей гражданина, состояние которого оценивалось в сумму 100 тыс. сестерциев. В период принципата женщины приобрели testamenti factio passiva практически в полном объеме

завещания

1. Назначение наследника (heredis institutio) для признания завещания действительным рассматривалось римлянами как conditio sine qua non. Без назначения наследника завещание считалось недействительным. Можно было лишить законных наследников наследства или произвести эксгередацию (exheredatio), но нельзя было о них просто умолчать.

Наследник должен был быть точно обозначен по имени или допускалась ссылка на другой документ, в котором завещатель назвал имя наследника. Такое завещание считалось «тайным завещанием» (testamentum mysticum). Это делалось для того, чтобы сохранить в тайне завещательное распоряжение. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С.

78-137)

Источник: https://cyberpedia.su/11x73e6.html

Понятие правового статуса наследника как субъекта наследственного права и субъекта наследственного п

Наследственная правоспособность

Понятие правового статуса наследника как субъекта наследственного права и субъекта наследственного пРАВООТНОШЕНИЯ

Текст статьи >>>

К.Ю. БАХМУТКИНА

Бахмуткина К.Ю., соискатель кафедры гражданского права и процесса Академии права и управления ФСИН России.

Любой из нас, исходя из специфики своей профессиональной деятельности, наличия образования, состояния здоровья и многих других факторов, имеющих большое значение для различных социальных групп, обладает в обществе определенным статусом, в соответствии с которым поступает в той или иной ситуации. В условиях становления гражданского общества и развития правового государства как в науке, так и в действующем законодательстве применяется термин “правовое положение”.

Категория “правовое положение (статус)” в целом характеризует совокупность прав и обязанностей какого-либо субъекта, которая свидетельствует о занимаемом им месте и его возможностях в обществе с точки зрения закона.

Правовое положение субъекта динамично, постоянно меняется под влиянием различных процессов, происходящих в общественной жизни (принятие новых нормативно-правовых актов, объявление одним государством войны другому, заключение трудового договора, вступление в брак и т.д.).

Оно существует в реальной действительности, даже несмотря на то, что отдельные его элементы могут создавать только возможность для возникновения правоотношений .

Правовой статус выступает сердцевиной юридических принципов построения взаимоотношений между отдельными субъектами права, к числу которых относится и само государство.

——————————–

См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 123.

Необходимо отметить, что понятию и содержанию (структуре) правового положения исследователи уделяли и уделяют достаточно много внимания. Тем не менее относительно понятия, количества элементов, составляющих содержание правового статуса личности, в науке до сих пор отсутствует единое мнение.

Так, например, одни ученые полагают, что это юридически закрепленное положение человека, а другие отождествляют его с субъективными правами и рассматривают в качестве стадии развития последних .

При этом большинство ученых сходятся во мнениях насчет главных элементов правового статуса, единогласно выделяя в качестве таковых субъективные права, обязанности, юридическую ответственность.

——————————–

См.: Патюлин В.А. Субъективные права граждан: основные черты, стадии, гарантии реализации // Советское государство и право. 1971. N 6. С. 26.

Полагаем, что правовой статус представляет собой место, занимаемое субъектом в обществе, исходя из принципов действующего законодательства, которое обусловливается особенностями его профессии, составом семьи и т.д. Структуру правового положения составляют законные интересы, права, свободы, юридические обязанности и ответственность личности, которые находятся в диалектической взаимосвязи между собой.

Рассмотрим особенности правового статуса наследника как одного из основных субъектов наследственного права. Статья 1116 ГК РФ прямо указывает на исчерпывающий круг лиц, которые вообще могут призываться к наследственному правопреемству.

Так, обладателями наследственно-правового статуса могут стать любые субъекты не только гражданского, но и международного публичного права.

Вполне очевидно, что объем гражданской правоспособности названных лиц неодинаков, поскольку их субъектный состав достаточно широк и охватывает разнообразные по своей юридической сущности категории возможных наследников.

Наследственная же правоспособность, напротив, тождественна, поскольку для фактического обладания ею не имеет значения, кто является носителем наследственного права (права наследования) – физическое лицо, коммерческая организация или публично-правовое образование.

Единственным существенным отличием между субъектами, названными в ст. 1116 ГК РФ, является основание правопреемства. Однако в рассуждениях о самой возможности иметь правовое положение наследника оно также не играет значительной роли. Следовательно, мы вполне справедливо можем утверждать о том, что законодатель устанавливает исчерпывающий круг субъектов наследственного права, ни один из которых по отношению к другому не имеет каких-либо преимуществ.

Следовательно, возможность являться субъектом наследственного права и обладать статусом наследника ничем не обусловливается. Непременным обстоятельством выступает лишь факт нахождения в живых (для юридических лиц – существования) на момент открытия наследства.

Однако немаловажным исключением из указанного выступает включение в круг наследников лиц, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Это предполагает, что ребенок, еще не появившись на свет, уже обладает правом наследования, например, по завещанию, а значит, является субъектом права наследования.

Данное обстоятельство представляет собой уникальную особенность исключительно наследственного права, поскольку отечественная цивилистическая доктрина исходит из принципа возникновения правоспособности с момента рождения физического лица (п. 2 ст. 19 Конституции РФ , ст.

17 ГК РФ), на что неоднократно обращалось внимание различными авторами .

В связи с этим считаем неверными утверждения о том, что право наследования возникает с открытием наследства ввиду того, что оно как один из элементов правоспособности появляется у субъекта с момента рождения (а в определенных случаях и до такового) либо регистрации, а факт открытия наследства порождает возникновение правоотношений по поводу реализации субъектами своих наследственных прав.

——————————–

Российская газета. 1993. 25 дек.

Источник: https://nasledstvo-nn.livejournal.com/3895.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.